MATUSZEWSKI NOTATKI WYKŁAD, Studia


1. Prawo - wprowadzenie

1.1 Charakterystyka prawa feudalnego i nowożytnego

Prawo Zbiór reguł zachowania, na których straży stoi aparat państwowy. Jest to jeden z systemów norm występujący w społeczeństwie. Każdy z nich posiada system sankcji. Sankcje zależą od modelu państwa.

Modele państwa:

W historii Polski pierwszym władcą był Mieszko, który nie stworzył prawa niewolniczego. Historia Polski rozpoczyna się od prawa feudalnego.

  1. PRAWO FEUDALNE

Jest to prawo zwyczajowe (prawo niepisane) i jest ono także prawem nieterytorialnym (prawo partykularne).

Partykularyzm: możemy wyróżnić partykularyzm geograficzny i osobowy. Prawo polskie w różnych dzielnicach przewidywało nieco inne postanowienia. W czasie rozbicia dzielnicowego teren Polski był niekiedy podzielony nawet na kilkadziesiąt księstw, z których każde przyjęło inne normy prawne. Ponadto obserwujemy również partykularyzm osobowy co oznacza, że grupy społeczne dysponowały innymi prawami.

Zasada osobowości prawa mówi, iż każdy rządzi się innymi prawem. Prawem pod którym się urodził, i które „nosi ze sobą”. Oznacza to, że mieszkaniec np. wielkopolski, który znajdzie się w Małopolsce będzie sądzony według prawa wielkopolskiego.

Partykularyzm osobowy wiązał się z wytworzeniem norm prawa dla każdej grupy społecznej.:

  1. Prawo kanoniczne - stosowane w stosunku do duchowieństwa

  2. System prawa ziemskiego - system prawa dla szlachty

  3. Prawo miejskie - dla mieszczan

  4. Prawo wiejskie - dla społeczności chłopskiej (było to prawo tworzone przez właściciela dóbr ziemskich, czyli właściciel ten funkcjonuje jako ustawodawca.

  5. System korporacyjny - daje on odrębność prawną jakimś grupom społecznym. Np. prawo dla żydów, Ormian. Może być też prawo dla jakiejś grupy zawodowej : górników, bartników etc.

Formalizm: Przyznanie dużej roli formie postępowania w stosunkach prawnych. Odchylenie od określonej normy powodowało, że czynności prawa była bezskuteczna. Urzędnicy pomagali stronom w utrzymaniu formy (tzw. prawilnicy). Im prawo starsze tym bardziej formalistyczne. Dziś również jest formalizm np. terminowość.

Prawo zwyczajowe: Prawo co do którego norm nie ma żadnego znanego organu, który by je tworzył. Nie wiemy kto nakazał je respektować. Normy te wchodzą w życie jeśli są przez długi czas stosowane. Do okresu oświecenia funkcjonuje przekonanie, iż prawa to byt istniejący obiektywnie. Były różne koncepcje co do genezy prawa:

  1. PRAWO NOWOŻYTNE

Jest to prawo niezwyczajowe tzn. jest to prawo stanowione.

    1. Prawo obowiązuje tylko wtedy, gdy decyzje o nadaniu następują przez uprawniony organ, czyli ciało ustawodawcze np. parlament, rząd, władca panujący.

    2. Organ musi decyzją stanowienia prawa podjąć uchwałę w odpowiednim trybie. Ustawa musi przejść proces legislacyjny.

    3. Prawo stanowione ma charakter pisemny. Obowiązuje tylko jedna wersja prawa zapisana w języku urzędowym danego kraju.

    4. Prawo musi być opublikowane

Dziś prawo jest terytorialne. Obowiązuje wszystkich obywateli. Są dopuszczalne odrębności (prawo lokalne), autonomie, prawo mniejszości narodowych.

Prawo feudalne jest prawem przywilejów. O pozycji społecznej jednostki decyduje przywilej. Różni się ono od prawa nowożytnego, ponieważ dziś prawo cechuje się zasadą powszechności tzn. jest równie dla wszystkich obywateli.

1.2 Systematyka prawa

Systematyka prawa:

Prawo dzieli się na: - prawo publiczne

- prawo prywatne

Podział ten zastosowany był już przez Rzymian i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Prawo publiczne reguluje normy życia publicznego np. wybór prezydenta. Prawo prywatne dotyczy tylko interesu jednostki. Są to dziedziny sporne. Np. trudno jest określić czy prawo karne jest prawem publicznym czy też prywatnym. Są przestępstwa ścigane z urzędu takie jak korupcja, ale istnieją też problemy niepubliczne takie jak np. zniesławienie.

Doktryna współczesna posługuje się obydwoma pojęciami dając jednak zastrzeżenia.

W feudalizmie mamy do czynienia z prywatyzacją władzy publicznej. W stosunkach feudalnych kontrola nad większością spraw jest przekazana w ręce prywatne. Prawo publiczne w tym systemie prawie nie występuje. Zastosowano inny podział: na prawo polityczne i prawo sądowe. Prawo polityczne to prawo na straży, którego stoją władze publiczne. Prawo sądowe to takie, którego reprezentowania domagamy się przed sądem.

Prawo sądowe:

    1. Prawo prywatne

    2. Prawo karne

    3. Prawo procesowe/proceduralne

W ramach prawa prywatnego wyróżniamy jeszcze:

2. Prawo osobowe

Prawo osobowe zajmuje się podstawowymi kwestiami zajmującymi się uczestnictwem w obrocie prywatno - prawnym.

Wszystko co wiąże się z indywidualnym obrotem jednostki w wydarzeniach regulowanych przez prawo określa:

- kto może być uczestnikiem

- Określa zdolność prawną

- Określa zdolność do czynności prawnych

2.1 Podmioty prawa

Podmiot prawa to osoba fizyczna (przede wszystkim), czyli człowiek w biologicznym rozumieniu. Osoba prawna jest to podmiot prawa, który nie jest osobą fizyczną. Od tej definicji są wyjątki np. niewolnik (mówiąca rzecz). Wyjątkami rozszerzającymi są zwierzęta (nie są osoba fizyczną), jednak są czasami pociągnięte do odpowiedzialności karnej w myśl zasady: jak jest szkoda to musi być winny.

    1. W średniowieczu nie było kanalizacji. Ludzie wyrzucali na ulice różne nieczystości, które były zjadane przez świnie, które pasły się na ulicach miast. W kronikach odnotowano przypadek, kiedy to świnia zaatakowała dziecko idące ulicą w skutek czego dziecko zginęło. Zwierze to nie posiadało właściciela więc trzeba było je osadzić. Przydzielono świni adwokata, który ją bronił. Niestety nie udało mu się sprawy wygrać i zwierze zostało skazane na śmierć przez powieszenie. Historia ta daje nam przykład, że zwierze może się stać podmiotem prawa.

    2. Mężczyzna został przyłapany na sodomii. Jest to przestępstwo naruszające normy etyczne. Prawo karne uważa, że należy karać wszystkich uczestników tego aktu seksualnego. Podsądnymi byli więc zwierzęta i ludzie.

    3. Prawo miejskie chełmińskie: Zwierze, które uporczywie wyrządza szkodę musi podlegać karze. Ważne w tym przepisie jest słowo „uporczywie”, gdyż oznacza, że zwierze musiało wcześniej tą szkodę już wyrządzać, być pouczone, ale mimo to nadal to robić. Takiego szkodnika zamykano w oborze i zostawiano na śmierć głodową. Jest to kolejny przykład kiedy zwierze staje się podmiotem prawa.

    4. W XV wieku Włochy nawiedziła plaga szarańczy. Ludzie nie mogli sobie z nią poradzić, wyrządzała bardzo duże spustoszenia w uprawach rolnych. Postanowiona odwołać się więc do prawa i zawrzeć umowę między ludnością a szarańczą. Owady dostały swojego pełnomocnika. Wynegocjowano, które pola szarańcza może zaatakować, a które zostawić dla ludzi. Nie wiadomo czy szarańcza zastosowała się do tej umowy.

    5. Kiedy cesarz przeprawiał się przez morze śródziemne napotkał go sztorm, w wyniku którego prawie cała flota morska poszła utonęła. Cesarz złożył wniosek o osądzenie morza. Skazano je na karę chłosty.

    6. Spadkobiercą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej został kot. Według prawa spadkowego spadkobierca musi być osoba fizyczną (podmiotem prawa). Jest to przykład uczłowieczenia zwierzęcia, które w konsekwencji prowadzi do nadania zwierzęciu osobowości prawnej.

    1. Początek i koniec osoby fizycznej

2.2.1 Zasady

Podmiotowość prawa dla osoby fizycznej rozpoczyna się w momencie narodzin. Narodziny przesądzają o początku osoby fizycznej. Na wschodzie osobą fizyczna jest człowiek od momentu poczęcia. Jest to bardzo ważne w przypadku prawa spadkowego. Trzeba jednak znaleźć okoliczność wskazującą na początek osobowości fizycznej, bo mogą się też zdarzyć narodziny martwe. Przyjmowano więc wiele reguł. Dziecko uważa się za osobę fizyczną jak usłyszy się pierwszy krzyk, lub wtedy kiedy otworzy oczy i się rozgląda. Prawo to nie ma jednak charakteru powszechnego. Stosuje się więc inne czynniki. Czy dziecko będzie należało do stanu matki czy ojca zależy od decyzji ojca. Jak ojciec weźmie dziecko na ręce oznaczać to będzie, że uważa je za swoje. Momentem inicjującym osobowość prawną jest nadanie imienia.

Dzisiaj osobowość fizyczna dostaje się w momencie wypisania aktu urodzenia. Dziecko należy zarejestrować w ciągu ośmiu dni. W kodeksie Napoleona ten czas wynosił trzy dni jednak praktyka wykazała, że ojcowie mieli kłopot z dotarciem do urzędu w tak krótkim czasie.

2.2.2 Wyjątki rozszerzające

Wyjątki rozszerzające: osoba fizyczna istnieje przed narodzinami. Nusciturus (dosłownie: ten co ma się narodzić) jest uznawany za narodzonego wtedy, gdy ma mu to przynieść korzyść. Płód podlega szczególnej ochronie. Prawo karne przewiduje surową sankcje, jeżeli pobije się kobietę brzemienną uszkadzając jednocześnie płód. Nusciturus może zostać dziedzicem jeżeli dziecko przyjdzie na świat żywe. W imieniu nusciturusa można podjąć zobowiązanie. Prawo dotyczy (może dotyczyć) również dzieci jeszcze nie poczętych.

2.2.3 Wyjątki zwężające

Sytuacja zwężające: dziecko nie otrzymuje osobowości prawnej jak jest niewolnikiem. W różnych prawach status niewolnika był inny. Jeżeli dziecko przychodzi na świat jako kaleka długo uważano, iż nie może dostać osobowości prawnej, gdyż nie jest w pełni człowiekiem z biologicznego punktu widzenia. Niewolnik, który wykupi się lub zostaje wyzwolony dostaje status osoby fizycznej. Moment wyzwolenia jest równoznaczny narodzeniu.

Do XIX wieku istnieje pojęcie śmierci cywilnej. Oznacza wyjście spod opieki prawa. Kiedy kara się kończy uzyskuje on znów status osoby fizycznej. Pociąga to za sobą prawne narodziny jednostki. Osobowość prawna kończy się w wypadku śmierci.

Śmierć cywilna ma charakter banicji. Jest to orzeczenie sądu przeciwko sprawcy, którego nie da się zatrzymać. Wyjmuje się taką osobę spod opieki prawa. Z punktu widzenia prawa takiej osoby nie ma, więc za zabójstwo banity nie grozi żadna kara. Majątek banity jest konfiskowany.

Kodeks Napoleona, który obowiązywał w Polsce w latach 1808 - 1948 przewiduje, że skazanie na karę śmierci pociąga za sobą śmierć cywilną. Śmierć cywilna następuje już w momencie wydania wyroku. Skutkami śmierci cywilnej są: utrata mienia, otwarcie się spadku. Testament skazanego na śmierć cywilną jest anulowany (tak jakby umarł bez testamentu). Skazany na śmierć cywilną nie może dziedziczyć Nie może dysponować swoim majątkiem (sprzedaż, zamiana, darowizna) Nie może sporządzać nowego testamentu. Po orzeczeniu sądu majątek nabyty w tym czasie jest niedziedziczny i przypada rządowi. Stosunek opieki wygasa. Nie może być świadkiem w sądzie. Nie może być świadkiem przy żadnym procesie prawnym. Małżeństwo zawarte jest rozwiązane. Inni nie mogą robić żadnych operacji prawnej z osobą skazaną na śmierć cywilną.

Śmierć domniemana następuje wtedy, gdy osoba fizyczna znalazła się w warunkach normalnie prowadzących do śmierci. Nie mamy pewności co do śmierci, gdyż nie udało się odnaleźć ciała. Jest to np. rozbitek. Ta forma prawna daje szanse osobie, która uratowała się. Musiała się odnaleźć przez okres krótszy niż rok i 6 niedziel. Do upływu tego terminu osoba zaginiona wciąż żyje. Po upływie roku i 6 niedziel osoba zaginiona uznawana jest za zmarłą, żona staje się wdową, dzieci sierotami, zwalniany jest urząd przez nią sprawowany. Jeżeli osoba przeżyła, a wcale nie chce wrócić do domu z punktu widzenia prawa i tak jest nieżywa.

Prawo współczesne odchodzi od takiego rozumienia. Nie ma domniemania śmierci. Prawodawca otwiera możliwość otwarcia postępowania, w wyniku którego uznaje się osoba za zmarłą. W prawie anglosaskim okres, do momentu którego nie uznaje się osoby za zmarłą to 25 lat. W Polsce są to 4 lata od ostatniej wiadomości. Po 4 latach można złożyć wniosek o uznanie za zmarłego. Śledztwo trwa rok. Rozważa się wszystkie kwestie, także majątkowe. W ciągu 25 lat następca dostaje prawo do otrzymania połowy. Po drugich 25 latach następca dostaje cały majątek, ale własność połowy majątku jest i tak w ręku osoby zaginionej. Po 30 latach masa majątkowa przechodzi na nadstępce prawnego. Nie musi się czekać 30 lat jeśli zaginiony ukończyłby 100 lat.

Śmierć klasztorna występuje wskutek decyzji o rezygnacji z doczesności. Przed rezygnacją ze świata przejściowego należało uregulować wszystkie sprawy prawne, spory majątkowe itd. Osoba, która wstąpi do klasztoru nie może dziedziczyć, nie jest już spadkobiercą. Mamy do czynienia z zachowaniem ochrony prawnej. Nie można zakonnika bezkarnie zabić. Zakonnik również ponosi karę jeśli złamie prawo.

2.3 Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

ZASADA: Każdy żyjący może być podmiotem praw i obowiązków (dziś art. 8 KC). Zdolność prawna jest jej uprawnieniem do uczestnictwa w obrocie prawym. Zasada to pojawia się na ziemiach polskich w 1798 roku w zaborze austriackim w kodeksie cywilnym zachodniogalicyjskim. Każdy człowiek ma prawo wrodzone i powinien być uznany za osobę - efekt wpływu Rewolucji Francuskiej.

O podmiotowości prawnej mówiono o człowieku wolnym, mającym nie naruszoną cześć, nie będącym cudzoziemcem, pełnym zdrowia (i inne warunki).

2.4 Rodzaje zdolności prawnej

Zdolność prawna może występować w różnych zakresach. Nie każdy podmiot prawa może to samo. (Osoba fizyczna może zawrzeć małżeństwo, może założyć przedsiębiorstwo itd.) Podmiot prawa ma pełną władzę, nie ma ograniczeń. W prawie feudalnym jest konkurencja co do prawa. Stany walczą między sobą o jak najlepsze prawa dla siebie. To co wolno mieszczaninowi jest niedopuszczalne dla szlachcica i odwrotnie. Np: Mieszczanin może handlować, a szlachcic nie może (jak to zrobi to utraci szlachectwo). Są trzy możliwe zdolności prawne:

  1. Podmiot prawa ma pełną zdolność prawną (oczywiście tylko dla swojego stanu). Przysługuje jednostce, która dysponuje nieograniczoną możliwością uczestnictwa w obrocie prawnym.

  2. Podmiot prawa ma ograniczoną zdolność prawną. Prawo przewiduje ograniczenie jednostki w pewnym zakresie.

  3. Podmiot prawa nie ma żadnej zdolności prawnej. Jednostka nie ma podmiotowości prawnej.

2.5 Czynniki wpływające na pozbawienie lub ograniczenie zdolności prawnej

  1. Niewola Człowiek, który jest niewolnikiem najczęściej nie posiada żadnych praw. Niewolnikowi można było przyznać pewien zakres praw jednak robiono to rzadko. Mógł on wtedy wkroczyć aktywnie i dokonywać czynności prawnych. Mógł zawierać małżeństwo (za zgodą swojego pana). Mógł też gromadzić swoją własność prywatną potrzebną do wykupienia sobie wolności.

  2. Cześć (w dzisiejszym rozumieniu jest to honor). Przyznanie czci wiąże się z przynależnością stanową. Od XVI wieku cześć ma tylko szlachcic, plebeliusz i trochę mieszczanin. Chłop był uważany za chama więc nie posiadał on czci. Szlachcic miał cześć więc słowo szlachcica było cenne.

Ograniczenia czci wynikały z:

a. Niegodnego postępowania jednostki.

Utrata czci może być konsekwencją: ucieczki z pola bitwy, krzywoprzysięstwa, złamania słowa, nadużycia (opiekuna) w stosunku do swojego pupila, kradzieży, podpalenia, rozboju.

Szlachcic oskarżony o kradzież ma prawo oczyścić się z zarzutu. Nie przysięga jednak, że nie ukradł tylko musi doprowadzić 6 krewnych, którzy przysięgną, że to dobry szlachcic i nigdy nie dopuściłby się kradzieży. Szlachcic mógł w ten sposób chronić się tylko 2 razy. Za 3 razem szlachcic musiał bronić się już sam. Skazanie na kary hańbiące również wiązało się z utratą czci. Dla kobiet było do np. ucięcie włosów, a dla mężczyzn obcięcie ucha (oszelmienie).

b. Znalezienia się w sposób niezawiniony w sytuacji, która pociąga za sobą utratę czci.

Traktowano w szczególny sposób osoby, które przyszły na świat z punktu widzenia ówczesnego prawa w sposób niewłaściwy. Jeżeli dziecko przychodzi na świat w nielegalnym związku małżeńskim, taka osoba nie ma ojca, nie ma prawa do języka i do jakiegokolwiek prawa. Nie może piastować urzędów świeckich jak i duchowych (zmieniło się to dopiero w 1983 r!). Nie może być świadkiem w sądzie, asesorem, etc.

c. Wykonywania niehonorowego zawodu.

Zawody hańbiące to takie, które wiążą się z dotykaniem ludzkiego ciała. Wiązało się to z tym, że ludzie w średniowieczu kąpali się bardzo rzadko i odczuwano obrzydzenie co do takich osób. Zawody hańbiące to: cyrulik, łaziennik, krawiec, a także każdy kto zajmował się pracą fizyczną. Komediant (aktor) do schyłku XIX wieku również był człowiekiem drugiej kategorii. Zawodem hańbiącym był również zawód kata. Kobiety lekkich obyczajów były w społeczeństwie nieakceptowane. Do XIV wieku nie miały kompletnie żadnych praw. Można je było bezkarnie zabić. W prawie procesowym osoba wykonująca zawód hańbiący nie może pełnić żadnych funkcji (nie może nawet być świadkiem). Nie może być opiekunem. Mężczyzna wykonujący hańbiący zawód nie ma prawa do dziedziczenia, a kobieta nie dostaje posagu. Od XV wieku kształtowano prawo tak, aby honor wpływał na prawo polityczne, a nie na prawo prywatne.

3. Religia odgrywa rolę kiedy jest zróżnicowanie wyznaniowe w państwie. Rzeczpospolita była mozaiką różnych religii. Mieszkańcy miast położonych na północy takich jak Gdańsk czy Elbląg byli wyznawcami wyznań reformowanych. Mieli oni pełnię praw. Ludność zamieszkująca środkową część Rzeczpospolitej w miastach takich jak Warszawa czy Poznań przeważnie była katolikami. Na południu i wschodzie religią przeważającą jest prawosławie.

Szlachcic mógł być wyznawcą każdej religii oprócz religii mojżeszowej. Był to zabieg natury prawnej ponieważ chciano mieć jakąś kontrolę nad ludnością żydowską. Żydzi byli dyskryminowani. Mieli specjalne miejsca zamieszkania. Występował zakaz zawierania małżeństw z wyznawcami Mojżesza. Był również zakaz zatrudniania chrześcijan przez żydów. Żydzi mieli również zakaz nabywania nieruchomości jak i wykonywania wielu zawodów (zakaz był powszechny, aż do XIX wieku). W dwudziestoleciu międzywojennym jeszcze się utrzymywało represję m.in. na uniwersytetach.

4. Cudzoziemskość Na ziemiach polskich obowiązywało prawo gościnności, które obowiązywało gospodarza. Musiał on się zająć gościem. Stopniowo cudzoziemiec zaczynał podlegać ochronie prawnej. Wyrzuca się go jednak z prawa politycznego. Sytuacja zmieni się podczas rozbudowy miast. Cudzoziemiec z czasem zrównany jest (indygena) z prawami z szlachcicem polskim co jest dużym awansem, ponieważ szlachcic w Polsce miał wiele praw. Cudzoziemiec nieszlachcic dotknięty jest zakazem kupowania nieruchomości. Jeżeli oszuka kogoś i kupi wtedy oprócz nieruchomości zabierane są mu także pieniądze. Cudzoziemiec, który się dorobi a nie posiada potomstwa, które jest obywatelstwa Polskiego po śmierci traci cały dobytek na rzecz króla lub właściciela ziemskiego, któremu podlega. Cudzoziemiec nie może sporządzić testamentu.

W XIII wieku uzyskuje możliwość wywozu majątku do swojego kraju (z zastrzeżeniem) że, na terytorium Rzeczpospolitej pozostawi 10% majątku. Cudzoziemiec miał również ograniczenia w handlu. Może się zajmować wyłącznie hurtem. W XIX wieku wprowadza się jednolite pojęcie obywatelstwa. Dekret z 19 grudnia 1807 przewiduje następujące czynniki:

1. Urodzenie - Każdy urodzony na terenie księstwa warszawskiego ma obywatelstwo księstwa warszawskiego

2. Każdy zrodzony z obywatela Księstwa Warszawskiego ma obywatelstwo Księstwa Warszawskiego.

3. Każdy kto posiada własność nieruchomą na terenie Księstwa Warszawskiego jest obywatelem Księstwa Warszawskiego.

4. Każdy kto spędził w Księstwie Warszawskim powyżej 10 lat i zna język polski może być obywatelem Księstwa Warszawskiego.

5. Zasłużeni dla Napoleona mogli być obywatelami Księstwa Warszawskiego.

W 1818 roku wprowadza się nowe zasady. W artykule IX kodeksu cywilnego mowa jest, że tylko obywatel Królestwa polskiego ma pełnię praw. Królestwo Polskie było spadkobiercą Księstwa Warszawskiego więc część praw została przekazana. W Księstwie Warszawskim nabywało się obywatelstwo. W Królestwie Polskim nie mamy do czynienia z obywatelem tylko z poddanym. Poddanym mógł zostać każdy kto otrzymał naturalizację jak i każdy powołany przez króla do piastowania urzędu publicznego. Cudzoziemka, która wyszła za mąż za Polaka z mocy prawa otrzymuje polskie obywatelstwo. Nie ma sytuacji odwrotnej. W Księstwie Warszawskim cudzoziemiec posiadał pełnię praw cywilnych. Jego prawa ograniczone były tylko wtedy kiedy Polak w jego państwie napotykał na jakieś ograniczenia. W królestwie cudzoziemiec ma takie same prawa jak inni obywatele. Nie może być opiekunem ani członkiem rady familijnej. Cudzoziemiec nie może być świadkiem przy sporządzaniu aktów urzędowych. W sprawach cywilnych można stosować względem cudzoziemca przymus fizyczny. Ponadto ograniczenie praw cudzoziemca podobnie jak w wypadku Księstwa Warszawskiego zależy od praw Polaka w jego państwie.

2.6 Czynniki wpływające na pozbawienie (ograniczenie) zdolności do czynności prawnych

Zdolność do korzystania ze swoich praw ma różny charakter:

    1. Pełna zdolność do czynności prawnych. Może korzystać ze wszystkich przysługujących mu praw na danym terenie.

    2. Ograniczona zdolność do korzystania z przedmiotów prawnych.

    3. Brak zdolności prawnych.

Okoliczności wywołujące ograniczenia:

      1. wiek

      2. płeć

      3. przynależność stanowa

      4. zdrowie

      5. religia

      6. obcokrajowość

1. WIEK

Prawo wyróżnia dwa okresy życia człowieka: nieletniość i pełnoletniość.

        1. dzieciństwo 0-7

        2. małoletniość 7-18

        3. lata roztropne 18-24

        4. lata dojrzałe 24-70

        5. lata starcze 70-...

Nieletni nie może nic. Dzieciństwo wyklucza jakikolwiek udział w czynnościach prawnych. Od 13 roku życia chłopiec przechodzi spod opieki matki pod opiekę ojca, a dziewczyna zostaje pod opieką matki. Jeżeli człowiekowi małoletniemu wyrządzona była niepowetowana szkoda może ubiegać się on o dodanie lat. Wtedy małoletni występował przed sądem, a po rozprawie cofano mu ten przywilej. Od XV wieku każdą sprawę rozpatrywano indywidualnie i najczęściej nie cofano decyzji o dodaniu lat. Przyznawano pełnoletniość na stałe.

Małoletniego nie można pozwać do sądu. Nie było normy oceniającej pełnoletniość. Dziewczyna uzyskiwała pełnoletniość w momencie kiedy mogła stać się matką. Potem wprowadzano granice pełnoletniości. Na początku wynosiła ona 12 lat. Potem praktyka sądowa pokazała, aby zwiększyć tę granicą dla chłopców do 15 lat. Później to ewoluowało na 15 dla dziewcząt a 18 dla chłopców. W XIX wieku wprowadzono 18 lat dla obu płci. Później granicę pełnoletniości przesunięto nawet do 21 roku życia.

2. PŁEĆ

Prawo dyskryminuje płeć żeńską. Kobieta bardzo długo funkcjonuje w prawie jako człowiek drugiej kategorii.

Kobieta ze względu na kruchość płci jest traktowana bardzo długo jak nieletni albo chory psychicznie. Uważano, że kobieta nie może funkcjonować samodzielnie. Od XIX wieku kobieta uzyskała wiele praw. Od XII do XV wieku uzyskuje prawo obrotu nieruchomościami. Od XV wieku wraz z wpływami Renesansu pojawia się proces dyskryminacji kobiet, podporządkowania kobiety władzy opiekuńczej (ojca, męża, brata). Wdowa jako jedyna kategoria kobiet jest w znacznym stopniu samodzielna. Od 1775 roku wdowa także zostaje pozbawiona swych praw - przysługuje jej opieka kuratora.

OGRANICZENIA:

Sejm krajowy: gdy kobieta posiadała pewien majątek miała prawo głosu przez zastępcę.

Dopiero w 1918 pojawia się ordynacja wyborcza równoprawna dla kobiet i mężczyzn.

Kodeks Napoleona (1807 r.):

- kobieta musi być pod opieką męża, dziewczyna pod opieką ojca

- opiekun decyduje o miejscu jej pobytu

3. PRZYNALEŻNOŚĆ STANOWA

a) chłopi - zakres ich zdolności do czynności prawych jest bardzo duży

- wprowadza się wymóg asystencji pana lub jego zgodę

- zgoda na wybór zawodu przez chłopa

- zgoda na małżeństwo

- zgoda na alienację nieruchomości

b) mieszczanie - także ograniczeni: zależność od właściciela miasta, większa w miastach prywatnych niż w miastach królewskich

c) duchowni - ograniczeni w zakresie majątkowości: ustawy amortyzacyjne: zakaz zbywania nieruchomości przez duchownych w sposób bezpośredni (dopiero po szeregu procedur prawnych)

d) panujący - także ograniczony, np. w kwestii małżeństwa (potrzebna zgoda senatu), nie może wyjechać za granicę bez zgody sejmu.

4. ZDROWIE

Uczestnik czynności prawych musi być zdrowy na ciele i na umyśle.

Zdrowie: - fizyczne

- psychiczne

Od 1523 roku tylko psychiczne problemy mogą ograniczać zdolność do czynności prawnych. Chory fizycznie wcześniej nie mógł uczestniczyć w czynnościach prawnych ponieważ nie mógł wykonać większości czynności zwyczajowych niezbędnych do zalegalizowania czynności prawnej.

Testament niewidomego mógł być sporządzony jedynie przy świadkach, którzy nie są beneficjentami testamentu.

Ułomni mają pełną zdolność do czynności prawnych, ale potrzebują opiekuna do porozumienia.

Dwie koncepcje oceniania stanu zdrowia psychicznego:

- przyjęcie, iż decyzja administracyjna rozstrzyga o skutku choroby

- na drodze wyroku sądowego

2.7 Ubezwłasnowolnienie

Jeżeli opiekun wnioskuje to sąd ustanawia kuratora. Zasięga się opinii lekarzy, choć ta opinia nie jest wiążąca dla sądu.

Trzy wyroki:

      1. Ubezwłasnowolnieni: obowiązek podania informacji o ubezwłasnowolnieniu do publicznej wiadomości i obowiązek wpisu do ksiąg hipotecznych, gdy ubezwłasnowolniony jest właścicielem nieruchomości.

      2. Odmowa uznania ubezwłasnowolnienia

      3. Ograniczenie zdolności do czynności prawych (ustanawia się doradcę)

Skutki:

Już od średniowiecza marnotrawstwo traktowano tak samo jak chorobę psychiczną. Marnotrawca może być uznany przez sąd za chorego psychicznie i zostaje pozbawiony zdolności do alienacji (zbycia majątku). Przyznaje mu się kuratora. W kodeksie Królestwa Polskiego istnieje zapis, że marnotrawstwo jest przyczyną częściowego ubezwłasnowolnia.

Ustanie ubezwłasnowolnienia jest możliwe tylko wtedy gdy orzeknie je sąd.

Wniosek o ustanie ubezwłasnowolnienia może złożyć sam zainteresowany. Ubezwłasnowolnienie wygasa również, gdy jest karą dodatkową (ustaje, gdy kończy się kara, do której było dodane).

2.8 Osoba prawna

Osoba prawna - (persona ficta), przyznanie zdolności prawnej jakiejś zbiorowości prawnej traktowanej jako abstrakcyjna całość. Osoba prawna z punktu widzenia prawa to pewna zbiorowość traktowana jako osoba.

2.8.1 Kształtowanie instytucji, początek, rodzaje

Rzymianie nie mieli osoby prawnej, stąd w średniowieczu w prawie kanonicznym powstaje osoba moralna (w XII wieku). W XIII wieku we Włoszech powstaje „persona ficta” dla forów miejskich. XVIII wiek - powstaje osoba prawna dla organizmów gospodarczych.

Korporacja - pewne zgromadzenie osób fizycznych, określa cel i sposób swego działania wyznaczając zakres działalności całego zespołu: członkowie sami decydują: „co?, jak?, gdzie? i kiedy”. Taką korporacją może być, np:

- cech

- gromada wiejska

- państwo

Fundacja - jest bardziej niezależna od osób fizycznych, o celu, majątku, zasadach działania

decyduje twórca, czyli osoba założyciela np. zakon: na podstawie fundacji założyciela.

2.8.2 Powstanie osoby prawnej

Fundacja może powstać w trzech trybach:

1. Tryb koncesyjny - do powstania osoby prawnej potrzebna jest decyzja administracyjna - króla lub prezydenta.

2. Tryb zgłoszeniowy (rejestracyjny) - chętni do zgłoszenia osoby prawnej muszą zebrać się i zgłosić utworzenie osoby prawnej.

3. Normatywny (erekcyjny) - podmiotowość prawna zostaje przyznana osobowość prawna na podstawie szczególnego aktu prawnego.

U podstaw instytucji osoby prawnej leży sprawa majątków kościoła: przysporzenie majątkowe dokonywane były na osobę duchownego. Pomimo celibatu majątek był jego dobrem prywatnym.

2.8.3 Osobowość prawna państwa

Państwo jest zjawiskiem, które pojawia się na pewnym etapie rozwoju struktur politycznych. Pierwszą formą państwowości było państwo patrymonialne będące przedmiotem własności dynastycznej panującego. Był to przedmiot podporządkowany regułom prawa prywatnego.

Na powstanie osobowości prawnej państwa miały wpływ zapotrzebowania. Np. w XII wieku podczas rozbicia dzielnicowego państwo było niezależne od dynastii. Potrzeba ta wynikała również ze względów gospodarczych, społecznych, politycznych i potrzeby zjednoczenia państwa. Potrzeba ta wiąże się z poszukiwaniem prawnych koncepcji, które doprowadzą do ujednolicenia państwa i przeciwdziałaniu kolejnym rozpadom.

Od XV wieku następuje intensywny rozwój osoby prawnej, którego specyficzną kategorią jest państwo. W połowie XIII wieku pojawia się regnum poloniae, czyli królestwo bez króla. Pojawia się pojęcie królestwa, którego nie ma. Wprowadza się do obrotu prawnego w kontraktach międzynarodowych to pojęcie. Pociąga to za sobą potrzebę unifikacji.

Wacław II Czeski wprowadza królestwo na drogę istnienia monarchii z królem na czele, ale nie realizuje idei połączenia. Jego władztwo obejmuje tylko część ziem zaliczonych do Regnum Poloniae.

Dopiero za Łokietka pojawia się Corona Regni Poloniae. Korona - odnosi się do państwa, nie do władcy. Poza tym stany dążą do udziału we władzy - kształtuje się monarchia stanowa. Ich uczestnictwo będzie możliwe w rządzeniu, gdy uzyskają wpływ na całe państwo, a nie tylko na władcę.

Od XIV wieku mamy wyraźnie wykrystalizowaną ideę osobowości prawnej państwa.

Wiąże się to z:

- zasadą niezbywalności terytorialnej - nie można nikomu odstąpić państwa.

- zasadą niepodzielności terytorialnej - z jednego państwa nie można zrobić kilku mniejszych.

- zasadą integralności państwa - uznanie, że państwo jest tworem posiadającym niepodzielne granice.

- zasada suwerenności - państwo związana z osobą króla mogło być łatwo poddawana systemowi feudalnemu. Tutaj państwo jest niezależne, nie podlega prywatnym przetargom.

W 1328 roku cesarz Ludwik Bawarski po raz ostatni uznał Polskę za lenno - dla swojego syna. Jednak nie uznano i nie zrealizowano tej koncepcji. Idea suwerenności - inaczej wykonywana względem papiestwa - jednak rozpoczyna się proces uniezależnia się od wpływów papieża. Rozpoczynają się spoty o nominację biskupów. Za Kazimierza Jagiellończyka rozwiązano ten spór (król przegonił biskupa mianowanego bez jego zgody - Jakuba z Siewna).

Pojawiają się symbole państwa:

1. Stolica - centrum państwa, głównie polityczne

2. Godło - herb ziemi krakowskiej

3. Chorągiew

4. Hymn - namiastka - „Bogurodzica”

2.9 Pokrewieństwo - podstawa, rodzaje, znaczenie

Narodziny dziecka to podstawowy sposób powstawania stosunków krewniaczych.

Pokrewieństwo jest to zależność, którą reguluje akt narodzenia. Tylko tego rodzaju pokrewieństwo wywołuje skutki prawne. Relacje między krewnymi są bardzo ważne w przypadku prawa spadkowego i majątkowego. Pojawiają się problemy, którzy krewni są ważniejsi i jak ich uporządkować w hierarchii. Prawo nie zwraca uwagi na stosunki społeczne między osobami, a interesuje nas linia pokrewieństwa

2.10 Ustalanie siły pokrewieństwa (linia i stopnie)

Pokrewieństwa nie są równe, wyróżnia się:

Rozróżniamy też linię pokrewieństwa wstępną i zstępną. Krewni zstępni to potomkowie wszelkiego rodzaju w linii prostej. Krewni wstępni do przodkowie w linii prostej. Krewni zstępni są preferowani w stosunku do krewnych wstępnych.

Do ustalenia pokrewieństwa wykorzystujemy wyliczanie stopnia spokrewnienia: oblicza się to w różny sposób. Wyróżniamy komputację kanoniczną i komputację świecką. W linii prostej oba systemy nie różnią się.

D_____

| |

S1 S2____

| | |

W1 W2 W3

Przykład ten jest to rysunek schematyczny gdzie rodzina składa się z dziadka, dwóch stryjów i trzech wnuków. Wyliczmy stopień pokrewieństwa między wnukiem nr.1 a stryjem nr.2.

Po wielu latach kościół zacznie odchodzić od tej metody przyjmując pokrewieństwo naturalne za zasadę. Oba te sposoby łączy to, że osoby dziedziczące mają w pewnym sensie tą samą krew i wspólne geny, bo zawsze posiadają jakiegoś wspólnego przodka.

2.11 Rodzaje dzieci

Rodzaje dzieci:


(do XIX wieku ogromne znaczenie miała płeć, różne były prawa spadkowe i inna samodzielność przy zawieraniu małżeństwa)

Z punktu widzenia czy rodzice są w związku małżeńskim w chwili urodzenia:


- ślubne

- nieślubne

- pełnowartościowe (prawe)

- nieprawe


2.11.1 Prawe - ślubne

  1. ślubne + prawe

  2. nieślubne + nieprawe

  3. ślubne + nieprawe

  4. nieślubne + prawe

Ad 1. Generalnie dziecko prawne to takie, które jest ślubne

Ad 2. Nieślubne dziecko dotykają pewne restrykcje prawe

Ad 3. Nieślubne a prawe/dziś nie ma dyskryminacji z tego powodu np. dziecko konkubinatu = dziecko małżeństwa

Ad 4. Małżeństwo nierównych stron, np. między klasami społecznymi, stanami itp. - dziecko takie jest i tak dotknięte wadą prawną np. ma ograniczone prawa spadkowe

Kościół: uważa, że prokreacja jest możliwa tylko w małżeństwie więc jak dziecko jest spoza małżeństwa to może otrzymać legitymację (być prawe) z chwilą ślubu rodziców, nie jednak wśród polskiej szlachty. Specjalna konstytucja w Polsce uchwalona przez polski sejm mówiła: dzieci sprzed małżeństwa nie staną się prawe po ślubie rodziców, a gdy zawrą małżeństwo to nawet po ślubie stają się nieślubne i nieprawe.

Dzieci nieślubne/kategoryzacja:

- pochodzące z wolnych rodziców/panna +kawaler

- ze związku cudzołożnego

- dziecko nierządnicy/przyjmuje się, że ojciec jest nieznany

- kazirodztwa

Status prawny wyżej wymienionych dzieci:

  1. Ma szanse na legalizację po ślubie, gdy nie ma ślubu - ograniczone prawa.

  2. Stała skaza dziecka.

  3. Na stałe dotknięte ograniczeniami:

- nie ma krewnych ojczystych

- praw spadkowych

- nie może rościć od ojca

4. Niedoskonałości genetyczne, prawnie nie ma ojca choć wiemy kto nim jest.

Te dzieci zrównuje się prawnie z „normalnymi” w XX wieku.

Dziecko nieprawe w Polsce:

- nie ma praw politycznych

- krewnych ojczystych

- nie ma prawa do dziedziczenia

- jeszcze w XIX wieku nie może zostać kapłanem

- ma mnóstwo ograniczeń sądowych, w prawie cywilnym

W XX wieku nie ma już podziału na prawne i nieprawne. Ograniczenia wynikają jedynie w wyniku braku kontaktu z ojcem.

2.12 Pokrewieństwo sztuczne - podstawa, rodzaje, rola: duchowe, powinowactwo, adopcja i jej rodzaje

Podstawą do pokrewieństwa sztucznego jest akt prawny. Pokrewieństwem sztucznym może być np. małżeństwo.

Wyróżniamy kilka rodzajów pokrewieństwa sztucznego.

  1. Powinowactwo

  2. Pokrewieństwo duchowe

  3. Przysposobienie (adopcja)

  4. Pobraterstwo

  1. Powinowactwo - jest to relacja łącząca małżonka i jego krewnych z krewnymi naturalnymi drugiego małżonka.

Oznacza to, ze w takim stopniu w jakim jest spokrewniony małżonek z daną osobą w takim samym stopniu drugi małżonek jest z ta osobą spokrewniony.

  1. Pokrewieństwo duchowe - Jest to relacja na gruncie prawa kanonicznego łącząca uczestników dwóch aktów sakramentalnych. Takich jak chrzest bądź bierzmowanie. Ten drugi sakrament w tym przykładzie jest mniej wymowny i zaniknął w dzisiejszych czasach. Pokrewieństwo tutaj wywołuje określone skutki prawne (dziecko i rodzice chrzestni). Rodzice chrzestni mają obowiązek troski duchowej i troski zaspokojenia potrzeb materialnych. Jest również obowiązek alimentacyjny. Na rodziców chrzestnych spadał obowiązek wychowywania dziecka jeśli coś się stało z rodzicami.

  2. Adopcja - Adopcja pojawiła się jako reakcja na bezpotomność. Wiara w życie pozagrobowa wywołała m.in. potrzebę posiadania potomka. Do dziś funkcjonuje przekonanie, że duszy potrzeba jest opieka na ziemi. Kiedyś było to dokarmianie duszy zmarłych, dziś jest to zapalenie znicza na grobie. Adoptować mógł tylko mężczyzna. Osoba adoptowaną mógł być też tylko mężczyzna. Nie musiał on być nieletni. Dziś adopcja tylko przyjmuje osoby do 18 roku życia.

Adopcja staropolska przyjmowała odłownia adoptowanego jeżeli się nie sprawdził. Jeżeli stwierdzono, że jest lekkomyślny lub nie spełniał założeń adoptującego mógł on umowę adopcji rozwiązać. Dziś odwołanie adopcji jest niemożliwe.

Kiedy zmieniono przepisy można było adoptować również kobietę. Można było nawet adoptować ją wraz z mężem. Wtedy jednak on stał się głównym dziedzicznym potomkiem ponieważ istniała zasada, że pierwszeństwo w dziedziczeniu mają potomkowie linii męskiej.

Do adopcji wymagana była zgoda sądu. W zależności od lokalnej tradycji akt adopcji wyglądał inaczej. Adoptujący mógł być np. brany na kolana co oznaczało akt adopcji, a wyglądało śmiesznie gdy adoptowany był dorosłym mężczyzną. Wraz z adopcją adoptowanemu przekazywano godowe oręża. Osoba adoptowana mogła się więc cieszyć nowymi przywilejami oraz szlachectwem. Nobilitacja poprzez adopcję była dla szlachty niebezpieczna. Stopniowo ją ograniczano, a zanikła kompletnie w 1616 roku. Zakazano wtedy adopcji plebsu.

  1. Pobraterstwo - Inaczej mówiąc była to adopcja braterska. Jest to relacja sztuczna zawierana między dwoma osobami płci męskiej wywołująca skutki prawne. Pobraterstwo sprawia, że osoby fizyczne, które zawarły tą umowę formalnie stają się braćmi. Przy akcie pobraterstwa kaleczono się i wymieszano swoją krew. Był to akt symboliczny symbolizujący pokrewieństwo. Dziedziczenie odbywało się na takich samych zasadach jak u rodzonych braci.

3. Prawo małżeńskie

W prawie małżeńskim trzeba odróżnić dwie strefy:

1. Prawo małżeńskie osobowe

2. Prawo małżeńskie majątkowe - które podlegało przepisom prawa państwowego

3.1 Małżeńskie prawo osobowe

3.1.1 Pojęcie małżeństwa

Małżeństwo:

    1. jest to uznany i regulowany przez prawo

    2. trwały związek osób fizycznych

    3. ma on na celu założenie rodziny

      1. Małżeństwo w okresie przed monogamią (agamia, poliginia i poliandria)

Etapy prowadzące do powstania małżeństwa:

  1. Stan pierwotny - stan, w którym mamy do czynienia z bezładem prokreacyjnym. Grupa kilku mężczyzn i kobiet funkcjonuje razem. Nie wiadomo kto jest ojcem. Funkcjonuje podobnie do stada zwierząt.

  2. Poliandria - małżeństwo jednej kobiety i kilku mężczyzn

  3. Poliginia - jeden mężczyzna ma więcej niż jedną żonę

  4. Małżeństwo przez wspólne zamieszkanie w celu długotrwałego pożycia. Funkcjonuje w społeczeństwach niewielkich. Przetrwały one do końca XIX wieku.

  5. Małżeństwo przez kupno.

  • kary mutulacyjne - odcięcie lub wycięcie pewnego elementu ciała np. obcięcie ręki złodziejowi, wyrwanie języka krzywoprzyciężcy, oślepienie, wypalanie znaków, łamanie kończyn itp. Miały one być ostrzeżeniem dla ewentualnych sprawców. Robiono to w celu prewencji ogólnej - na oczach publiczności.

  • Kary cielesne - okaleczały ciało

  • - chłosta - dla osób niższej pozycji

    - pręgierz (unieruchomienie)

    1. Kary na czci - bezpośrednio skierowane przeciw honorowi skazanego.

    Infamia - pozbawienie praw związanych z osobowością prawną

    Zakucie w kłody

    Privatio honoris - pozbawienie szlachcica praw publicznych

    Privatio acticitatis - pozbawia możliwość sprawowania urzędów publicznych

    W stosunku do kobiet - obcięcie włosów

    1. Kary na wolności - dominują dzisiaj

    Początkowa sięgano do niech niechętnie, gdyż wiązało się to z kosztami ze strony państwa - straż, pomieszczenie.

    - Kara niewoli - głównie wiązała się z długami (stosunki prywatno - prawne)

    - Kara wieży - od 1538 roku mogła być karą wieży górnej - bardzo honorowa, dla szlachty. Kara wieży dolnej bardzo dokuczliwa, uciążliwa, kilka metrów pod ziemią.

    Od końca XVII wieku zaczyna wprowadzać się nowy system pozbawienia wolności - szereg rodzaju „resocjalizacja przez prawo” - skazanie na ciężkie roboty, więzień żył zakuty.

    8.12.4 Kary majątkowe

    Kary majątkowe były stosowane najczęściej, gdyż przynoszą największe pożytki.

    - Kara konfiskaty - zabranie winowajcy wszystkiego co posiada

    - Kara pieniężna - ustalana przez sąd

    Od XIII wieku pojawiają się taksy, skierowane jest to przeciwko chciwości sędziów. Najwyższą karą było 70 grzywien, niżej 50, 15 i 9 grzywien. Najniższą karą była kara trzystu kruszcu soli.

    Ustalił się zwyczaj, że pobiera się 1/3 nominału, w późniejszych czasach 1/10. Uważa się, że sędziowie dostosowywali kary do racjonalnych możliwości skazanego, poza tym sędziowie stosowali prawo łaski.

    8.13 Na drodze do nowożytnego prawa karnego

    Oświecenie to okres zmian w prawie karnym.

    Władca absolutny posiada bardo dużą swobodę wymierzania kary. Następuje również humanitaryzacja prawa karnego.

    Pojawia się konieczność kodyfikacji prawa, czyli sporządzenia, aktu prawego, który poinformuje społeczeństwo co jest przestępstwem a co nie.

    przykładowe zasady:

    - nie można stosować analogii w prawie karnym

    - ujednolicenie prawa karnego - 1 terytorium 1 system (zasada terytorialności)

    - powszechność systemu - jedno prawo dla wszystkich ludzi

    - prawo musi być napisane jasno i w sposób zrozumiały dla wszystkich

    -„nullum crimen sine lege” - przestępstwem jest tylko działanie opisane przez prawo

    - gwarancja praworządności

    - ustawodawca nie ma swobody, przestępstwo to czyn realnie grożący społeczeństwu lub jednostce/materialne podejście do przestępstwa, nie ma przestępstwa w sferze ideologii

    - nie ma przestępstwa przeciwko religii

    - nie ma przestępstwa w przypadku herezji lub czarów

    - zamach na własne życie nie jest przestępstwem

    - nie ma odpowiedzialności zbiorowej

    Kara:

    - traktowana już nie jako odwet, rekompensata przynosząca korzyść społeczeństwu

    - koniec przejawów okrucieństwa

    - nie ma dręczenia sprawcy, nie ma tortur (co nie oznacza, że kara nie jest dotkliwa)

    - kara śmierci staje się ostatecznością

    - kara musi być skuteczna, pewna i szybka; nie ma ucieczki od kary

    - kara musi być dostosowana do osobowości sprawcy, aby była najskuteczniejsza.

    - resocjalizacja przez pracę: „domy pracy”, „domy poprawy”

    Koncepcja Hegla - koncepcja odwetu dialektycznego - przestępstwo jest zanegowaniem prawa, aby przywrócić stan prawidłowy musi zanegować negację i tworzy się już porządek prawny.

    Dwa rodzaje przestępców:

    Reformy prawa karnego w Polsce:

    1818 rok - Kodek Karzący w Polsce

    - umyślna - zbrodnia

    - nieumyślna - niedbalstwo, dot. Występków

    - wykroczenie - nie ma winy

    - od 12 roku odpowiada się w sposób łagodniejszy za zbrodnie

    - od 15 roku także za występek się odpowiada

    - od 18 roku - pełna odpowiedzialność

    - trwała

    - czasowa - (upojenie alkoholowe) nie może być ukarana chyba, że celowo się upiła, aby uniknąć kary.

    Kodeks kar głównych i poprawczych (1221 artykułów) - spolszczenie kodeksu ros. - 1848r.

    - z winy umyślnej i nie

    - z działania i z zaniechania

    Pojawiają się ustawy regulujące pewne aspekty życia poza regulacjami kodeksu:

    1903 rok - Kodeks Tagaucewa, bardzo nowoczesny

    - zwieszanie kary

    - możliwość nie orzeknięcie kary, odłożenia tego na później

    1917 rok - Niemcy wprowadzają u nas Kodeks, Tymczasowa Rada Stanu wprowadza go na terenie całego Królestwa Polskiego.

    9. Prawo procesowe

    Zajmuje się tymi normami prawa, które regulują zasady postępowania przed sądem (prawo sądowe) lub innymi instytucjami (prawo administracyjne).

    Prawo procesowe jest prawem pomocniczym, nie należy do prawa materialnego.

    Prawo procesowe jest bardzo ważnym narzędziem stosowania prawa.

    9.1 Tendencje rozwojowe postępowania sądowego

    Początkowo prawo procesowe funkcjonuje na tak ogólnych zasadach, że nie ma rozróżnienia pomiędzy procesem karnym, a procesem cywilnym. Z biegiem czasu zmienia się to, aż do XIX wieku. Wtedy to pojawia się procedura arbitrażowa i administracyjna.

    Procedury:

    1. Samopomoc (postępowanie pozasądowe)

    2. Postępowanie polubowne (postępowanie pozasądowe)

    3. Postępowanie arbitrażowe (postępowanie pozasądowe)

    4. Proces skargowy (postępowanie pozasądowe)

    5. Proces inkwizycyjny (postępowanie sądowe)

    6. Proces rugowy (postępowanie sądowe)

    7. Proces mieszany (postępowanie sądowe)

    9.1.1 Samopomoc

    Dochodzenie pretensji o charakterze cywilnym i karnym przy pomocy własnej i z osobistej inicjatywy. Prawo zwyczajowe określa kto, przy czyjej pomocy, wobec kogo może stosować samopomoc, a także kiedy i w jakich warunkach (okolicznościach) i w jakim czasie może dochodzić do zastosowania samopomocy. Generalnie samopomoc opierała się na przemocy - gwałt za gwałt itd. Brak możliwości zastąpienia tej formy rozwiązywania konfliktów.

    9.1.2 Postępowanie polubowne - jednanie

    Nie cechuje go przedmiot sporu, oddawano do rozstrzygnięcia przez osoby, które strony sporu sobie wybrały. Te dwie osoby wybierały trzeciego arbitra. Potrzebna jest tutaj dobra wolu obu stron, często jest ona wymuszana przy nacisku społecznym.

    9.1.3 Postępowanie arbitralne

    Przy sprawach majątkowych dochodziło do interwencji przez osobę wyznaczoną przez władcę. Sam władca ma nieograniczoną możliwość orzeczenia w przypadku naruszenia dóbr królewskich lub wysoko postawionych osób. Umożliwiło to jednak władcy nadużycie swej władzy wobec nieprzychylnych mu osób.

    Azyl wojewodziński - próba ograniczenia arbitralności władcy

    9.1.4 Proces skargowy

    Nie może być wszczynany przez żaden urząd wyłącznie na wniosek (skargę) jednej z zainteresowanych stron. Państwo nie ingeruje o ile nie życzą sobie tego obie strony.

    9.1.5 Proces inkwizycyjny, postępowanie rugowe

    Proces inkwizycyjny jest charakterystyczny dla okresu władzy absolutnej, wspomaga władzę centralną. To organ państwowy jest uprawniony do postępowania - on przeprowadza śledztwo, formułuje akt oskarżenia, przeprowadza proces i wydaje wyrok.

    Proces taki wszczynany jest zawsze z urzędu. Formalnie jednostka nie ma na to wpływu, praktycznie podstawą może być doniesienie, skarga itp.

    Skarga w takim procesie ma jednak charakter publiczny. Nie dba się o to czy poszkodowany zgadza się na proces.

    W ręku jednej osoby - sędziego inkwizytora skupione są wszystkie cechy charakterystyczne

    - zasada pisemności - znaczenie ma tylko to co stanowi materiał dowodowy.

    - zasada tajności - nawet w stosunku do osoby oskarżonej - może ona nic o tym nie wiedzieć, aż do wykonania wyroku. Wyrok nie musi też być wcale wydawany przy obecności tej osoby. Oskarżony jest przedmiotem, a nie podmiotem postępowania. Oskarżony nie ma wpływu na bieg postępowania, pozbawiony zostaje zatem możliwości obrony. Obowiązuje w nim legalna teoria dowodów. Reguły prawne określają więc znaczenie materiału dowodowego. Istniała praktyka wymuszania przyznania się do winy, ponieważ traktowano to jako „królową dowodów”. Tortury nie były środkiem postępowania, były jednak skuteczną metoda do uzyskania przyznania się do winy. Formalna teoria dowodów pozwalała na to.

    Niechętna do stosowania tego rodzaju procesu była szlachta. Prawo ziemskie odrzuca zasady procesu inkwizycji - stosowany jest w prawie kościelnym, miejskim, wyjątkowo w prawie wiejskim - władzę sprawuje pan i może nie zaakceptować.

    Pojawia się urzędnik - justycjariusz - przysługują mu funkcje śledcze, oskarżyciela, wydania orzeczenia oraz wykonie wyroku. Jest więc on instytucją inkwizytora.

    Od Władysława Jagiełły szlachta zacznie przeciwko temu protestować. Już pod koniec XV wieku justycjariusz staje się zwykłym urzędnikiem policyjnym. Nie powiodło się więc zastosowanie instytucji inkwizytorskich wobec szlachty. (Za Stefana Batorego miał miejsce proces Samuela Zborowskiego).

    Proces inkwizycyjny dzielił się na dwa etapy:

    1. Inkwizycja generalna - proces rugowy

    2. Inkwizycja szczegółowa - rozpatrywanie konkretnej sprawy (proces inkwizycyjny)

    Postępowanie rugowe dotyczy głównie systemu wiejskiego w okresie zaawansowanej gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej. Proces rugowy występuje głównie we wsiach kościelnych i miastach prywatnych. Sąd zbiera się raz w roku, na czele stoi pan (wójt) i wybrani przysięgli - opiera się na obowiązku donoszenia o przestępstwie z sankcjami na tych, którzy wiedzą a nie powiedzą. Sąd wybierał tzw. rugowników, którzy przez cały rok zbierają informacje na temat postępowania i następnie przedstawiają je przed sądem.

    9.1.6 Proces mieszany

    Do jego organizacji zaczerpnięto pozytywne cechy procesu skargowego i inkwizycyjnego. Pojawił się w XVIII wieku jako reakcja na niedogodności procesu inkwizycyjnego. Pojawia się w Kodeksie Postępowania Karnego (1808 rok). Ten proces zapewnia niezależność postępowania sądowego od skargi prywatnej i gwarantuje oskarżonemu możliwość obrony. Z postępowania inkwizycyjnego przejmuje się zasadę ścigania spraw z urzędu, z postępowania skargowego - rozpoznanie postanowienia po wniesieniu skargi przez instytucję lub podmiot inny niż sąd.

    Tak więc sąd staje się instytucją bierną.

    Zasady procesu mieszanego:

    9.2 Zasady polskiego procesu ziemskiego: skargowość, ustność - bezpośredniość, jawność, kontradyktoryjność, teoria dowodowa, formalizm, dyspozytywność

    1. Zasada skargowości - tylko strona zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

    2. Zasada ustności i bezpośredniości - sąd uwzględnia materiał realizowany w obecności sędziego (nie za pośrednictwem notatek). Pojawiają się odstępstwa, lecz o charakterze technicznym - wprowadza się możliwość oddelegowania sędziego lub części składu, by uczestniczył w czynności, której nie da się przeprowadzić bezpośrednio przed sądem (dopiero w XIX wieku).

    3. Zasada jawności - zapewnia stronom możliwość uczestnictwa w każdej fazie procesu - jest więc ochroną interesu jednostki. Poza tym ta zasada zapewnia, że w postępowaniu może uczestniczyć każdy zainteresowany (ma więc charakter publiczny).

    4. Zasada kontradyktoryjności - zakłada, że postępowanie sądowe ma charakter sporu toczonego bezpośrednio przed biernym sądem. Sąd może podejmować tylko decyzje formalne w stosunku do materiału - orzeczenie zapadnie na podstawie materiału przedstawionego sądowi - toteż od stron zależy w dużym stopniu orzeczenie. Odstępstwo od tej zasady pojawi się we francuskim kodeksie postępowania karnego, który zażąda by sąd uzupełnił brakujący materiał dowodowy. Zasada kontradyktoryjności funkcjonowała bardzo długo na ziemiach niemieckich - dopiero w 1870 roku wprowadzono delikatne odstępstwa w sprawach o ustalenie ojcostwa czy unieważnienie małżeństwa, gdyż jedna ze stron jest słabsza. Zasada kontradyktoryjności współcześnie znów zaczęła odgrywać dużą rolę. W 1895 roku Kodeks Austriacki wprowadza możliwość, by strony dopuszczały udział sądu.

    5. Zasada formalnej teorii dowodowej - zakłada brak swobody sędziego w ocenie ważności dowodu, prawo reguluje hierarchię dowodów.

    6. Zasada dyspozycyjności (rozporządzalności) - od XV wieku strony decydują o losie postępowania. Strony mogą zawrze cumowe, która będzie wiązała sąd umową, która może odstępować od określonych reguł postępowania.

    7. Zasada formalizmu - generalnie funkcjonuje od XVIII wieku - przewiduje dla poszczególnych działań postępowania określone sposoby ich przeprowadzania.

    9.3 Zastępstwo

    Powód - oskarżyciel

    Pozwany - oskarżony

    Zdolność procesowa - zdolność do działania w procesie osobiście, a nie przez zastępstwo.

    Zdolność sądowa - zdolność do bycia stroną w procesie

    Wyróżniano trzy rodzaje zastępstw:

    1. Zastępstwa ustawowe: występują, gdy prawo zwyczajowe lub stanowione wskazuje (nakazuje) kategorię osób, nie posiadających zdolności procesowych.

    Zasady:

    - za nieletniego - ojciec lub opiekun

    - za pannę - ojciec lub brat

    - za wdowę - od XVIII wieku kurator

    - za chłopa - pan

    - za mężatkę - mąż

    1. Zastępstwo umowne: gdy prawo dopuszcza możliwość, by osoba trzecia prowadziła w zastępstwie strony i z jej upoważnienia czynności sądowe. Od XII wieku pojawiają się zastępcy ekspediowani przez duchownych - działają w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy.

    Statuty Kazimierza Wielkiego przewidują szeroką gamę ustanowienia pełnomocnictwa:

    - strona w obecności przeciwnika procesowego wskazuje swojego pełnomocnika. Dopuszcza się możliwość pisemnego pełnomocnictwa. Musi to nastąpić przed sądem. Prawo wyróżnia uprzywilejowane kategorie osób, które mogą dokonać pełnomocnictwa poza sądem i ustnie - kobieta, duchowny.

    Pojawiają się księgi przeznaczone do rejestracji pełnomocnictw.

    1. Zastępstwo urzędowe: czasami ustawa przewiduje, że nie ze względu na osobę(kobieta, duchowny), ale ze względu na rodzaj sprawy, strona musi być reprezentowana przez fachowca. W 1598 roku uznano, że w sprawie o obrazę majestatu osoba oskarżona musi być reprezentowana przez fachowca. Ta zasada szerzej zaczyna funkcjonować w XVI wieku - sąd może ustalić pełnomocnika, jeżeli strona wyraźnie nie daje sobie rady przed sądem.

    O charakterze urzędowym mówimy w przypadku zastępowania króla przez pełnomocnika. Praktyka zastępstwa urzędowego prowadzi do tego, ze od 1543 roku zezwala się na odpłatne sprawowanie funkcji zastępcy.

    9.4 Etapy procesu

    1. Postępowanie przygotowawcze

    Zgromadzenie materiału procesowego, prowadzenie śledztwa, zatrzymanie oraz obciążenie zarzutami.

    1. Postępowanie rozpoznawcze (sądowe)

    Postępowanie to jest toczone przed sądem i jest zakończone wydaniem wyroku.

    1. Postępowanie wykonawcze (egzekucja)

    9.5 Środki zapobiegawcze

    1. Zatrzymanie - aby umożliwić sprawcy ucieczkę „Nieminem captivabimus sine lege dictum” - zasada nietykalności.

    Wyjątek: cztery artykuły grodzkie (starościańskie można uwięzić także szlachcica posesjonata)

    - kradzież - złapany na gorącym uczynku

    - podpalenie

    - zabójstwo

    - gwałt niewieści

    1. Rękojmia - osoba trzecia gwarantuje, że oskarżony stawi się przed sądem

    9.6 Skarga i pozew

    Gdy doszło już do złożenia skargi do sądu, sąd zobowiązany jest do złożenia pozwu i wyznaczenia daty rozprawy.

    Pozew - formalne wezwanie osoby wskazanej w żałobie przed sąd.

    Początkowo ma charakter ustny, a od XIV wieku pisemny (najpierw tylko w stosunku do osób o wyższej pozycji społecznej). Wezwanie pozwem ustnym szlachcica jest zaprzeczeniem jego szlachectwa - może on wówczas sam wystąpić do sądu o oczyszczenie szlachectwa, zamiast odpowiadać na pozew. Jeżeli wygra sprawę o oczyszczenie szlachectwa, wygra także sprawę, w której wyznaczono pozew.

    Pozew ustny - woźny zobowiązany był odszukać oskarżonego, dotknąć go laską sędziowską, następnie woźny recytuje pozew (który umie na pamięć), później wraca i dokonuje sprawozdania przed sądem ze złożenia pozwu.

    Pozew pisemny - woźny odczytywał pozew. Ponieważ doręczenie pozwu było często niebezpieczne stąd wykształciło się zastępcze doręczanie pozwu - woźny mógł dokonać aktu pozwania u jakiegoś urzędnika, który pracował dla pozwanego lub u jego poddanego.

    Jeżeli pozwanym był nie posesjonat - nie miał stałego miejsca zamieszkania - woźny dokonywał pozwania u słupa - trzy razy w odstępie tygodnia, w miejscu publicznym woźny odczytywał pozew.

    Czasem pozew pisemny mógł być w stosunku do posesjonata zastąpiony pozwem ustnym. Dokonywano tego w celu usprawnienia postępowania:

    Pozew, który jest skuteczny musi spełnić określone warunki:

    - musi być właściwie dokonany (pisemnie lub ustnie)

    - gdy pozew jest sprawny, zawiera wszystkie elementy określone w procedurze:

    1. kto wystawia pozew: sędzia wzywający na rozprawę

    2. określenie stron, wskazanie pozwanego

    3. wskazanie sądu - gdzie będzie odbywać się rozprawa

    4. wyjaśnienie o co chodzi w sprawie

    5. termin rozprawy

    6. data i miejsce wystawienia pozwu

    7. pieczęć i podpis wystawcy (sędziego)

    W trybie ustnym symbole reprezentacyjne np. laska sędziowska!

    Jeżeli nie ma jednego elementu pozew jest niesprawny. Początkowo każde uchybienie pozwu prowadziło do unieważnienia. W 1523 - formuła procesus - przewiduję kwalifikację uchybień istotnych:

    - właściwość pozwu (pisemny, ustny)

    - wskazanie niewłaściwego sądu

    - zbyt krótki termin wyznaczony do rozprawy

    9.7 Właściwość sądu

    Właściwość rzeczowa sądu ze względu na przedmiot sprawy. Kompetencje sądu określa się w zależności od rodzaju rozpatrywanych spraw np.:

    - sąd podkomorski w sprawach sporów granicznych - właściwość rzeczowa tego sądu jest jasno określona

    Właściwość miejscowa sądu - określa terytorialny zakres kompetencji sądu np. w określonym powiecie.

    Właściwość osobowa sądu - wskazuje kategorię osób, których sprawy mogą być przed danym sądem rozpatrywane. Generalna zasada: powód pozywa pozwanego do jego sądu, szlachta zapewniła sobie wyjątek od tej zasady.

    9.8 Wstrzymanie postępowania

    9.8.1 Terminy

    - osobie, która oddaje się w służbę władcy

    - osobie, która obawia się stronniczego wyroku ze względów osobistych

    Od XV wieku listy żelazne zaczęły wydawać sądy ziemskie, starostowie i inni urzędnicy. Doprowadziło to niemal do niemożności wydania skazującego wyroku. Pojawiają się protesty (1465 rok). Sędziowie jednak chcą zachować taką formę władzy - w XVI wieku przyjmuje się generalny zakaz listów inhibicyjnych - zaprowadza się sankcję w stosunku do osób, dla których ma być wydany list inhibicyjny, jak i do sędziów którzy je wystawiają.

    W pewnych przypadkach mogło dojść do całkowitego zatrzymania postępowania.

    Abolicja, amnestia i prawo łaski - są to generalne rozstrzygnięcia, przyjmujące, że pewna kategoria spraw, które są przestępstwem mają wstrzymywane postępowanie.

    Sąd w pozwie wyznaczał termin, w którym miała odbyć się rozprawa:

    - rok zwykły - (z rodzajem terminów wiążą się konsekwencje za niestawiennictwo)

    - rok zawity

    Rok zwykły - pozwany nie upada w sprawie, gdy się nie stawi - nie przegrywa, a jedynie ustala się dla niego karę tzw. „niestawne” w wysokości 6 grzywien. Wówczas sąd wyznacza kolejny termin i dokonuje przypozwania. Jednak już trzeci rok staje się rokiem zawitym. Wówczas, niestawiennictwo grozi kondemnatą - wyrokiem zaocznym zgodnym z żądaniem w skardze.

    Każde nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda może spowodować jego upadek w sprawie bez możności ponownego wszczęcia postępowania. Jeżeli jednak jest to usprawiedliwione, to wówczas odracza się i wydaje przypozwanie. Zmiany wprowadza „formula procesus” dopuszczając tylko jeden rok zwykły.

    9.8.2 Dylacje

    Dylacje są to okoliczności usprawiedliwiające niestawiennictwo.

    - niemoc lekka - usprawiedliwiała sprawiedliwość na roku zwykłym, nie zawitym

    - niemoc łożna - usprawiedliwiała każdą nieobecność

    Uznano, że niemoc łożna to taka choroba, w której grozi śmierć i wzywa się do niej księdza. Jeżeli ksiądz przyszedł uznaje się ją za niemoc łożną. Jeżeli nie przyszedł, to była to niemoc lekka.

    Aby to udowodnić trzeba było wzywać do sądu księdza, a to natomiast było bardzo trudne, gdyż ksiądz miał wiele obowiązków a wizyta w sądzie wiązała się nierzadko z kilkudniową nieobecnością. Tak więc sposób ten nie zdał egzaminu. W Statucie Wareckim z 1423 roku uznano, że przysięga ustna jest wystarczająca. Później jeszcze oprócz przysięgi wprowadzono dwóch świadków, którzy potwierdzili przeszkodę w postaci niemocy łożnej.

    Vis moriar - siła wyższa uniemożliwiająca w sposób obiektywny stawiennictwo się na rozprawie:

    - powódź

    - najazd

    - wojna

    Pro maiori (o większe) - zbieg terminów rozpraw w różnych sądach. Początkowo jeżeli tak jest to pozwany jest zobowiązany stawić się tam, gdzie sprawa toczy się o większą wartość. W każdym wypadku pozwany musi wysłać pismo z uzasadnieniem swojej nieobecności.

    Rozbudowanie dylacji utrudniało dojście do sprawcy. Stąd w 1523 roku wprowadzono podział na dylacje zwyczajne i dylacje nadzwyczajne.

    Dylacje zwyczajne - bezwzględne, niejako urzędowe, nie więcej niż cztery razy.

    - małoletniość

    - choroba

    - służba publiczna

    - konieczność konsultacji z osobą udzielającą pełnomocnictwa lub rodziną

    - czas na dostarczenie niezbędnych dowodów w sprawie

    Dylacje nadzwyczajne - gdy sądowi przysługuje prawo do rozstrzygnięcia czy odkłada sprawę na później czy też nie

    - list inhibicyjny

    - porozumienie stron o odroczeniu sprawy

    - z urzędu rozstrzygnięcie o zawieszeniu sprawy jeżeli wymagają tego okoliczności

    Jeżeli minęły roki zwykłe i na termin zawity strona się nie stawi to wygrywa ta obecna.

    9.8.3 Ekscepcje

    Powód przedstawia swoją skargę w obecności sądu i pozwanego. Po tym głos zabierał pozwany:

    - mógł polemizować

    - przed wdaniem się w spór mógł podważyć zasadność procesu

    Pozwany nie odpowiada na zarzuty, lecz zasłania się ekscepcją (zarzutem procesowym) - okoliczność, która jego zdaniem nie pozwala na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem.

    1. Ekscepcja peremptoryjna - umożliwia kontynuowanie procesu i jakiegokolwiek innego procesu w tej samej sprawie. Ekscepcja dylatoryjna powołuje się na okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie procesu, ale można wnieść sprawę do sądu jeszcze raz bez tego błędu.

    - res iudicata - sprawa osądzona. Sprawę zakończoną prawomocnym wyrokiem nie można rozpatrywać jeszcze raz.

    - exceptio rei transacte - sprawa rzeczy załatwionej. Pozwany mógł w międzyczasie zaspokoić roszczenie powoda. Nie ma możliwości toczenia ej sprawy skoro powód został zaspokojony. Jeżeli została zawarta ugoda to sprawa też zostaje rozwiązana.

    - exeptio prescriptionis - ekscepcja dawności. Pozwany powołuje się na okoliczność ze skutkiem upływu czasu w stosunku do egzekucji roszczenia. Jednocześnie ustala się koniec procesu po uwzględnieniu tych ekscepcji.

    2. Ekscepcja dylatoryjna - przeszkody wskazują, że tylko ten proces nie może być już dalej kontynuowany.

    9.9 Litis contestatio

    Sąd przechodzi do kolejnej fazy:

    9.10 Postępowanie dowodowe

    9.10.1 Bliższość dowodu - formalna teoria dowodowa a kontrdowód

    Następnie ustala się bliższość dowodu (kto go będzie przestawiał) i następuje jego przedstawienie. By doszło do postępowania dowodowego to strony muszą mieć rozbieżne zapatrywania na daną sprawę. Od tego jest właśnie sąd by rozstrzygać. By to zrobić musi ocenić na dowodach jak było naprawdę.

    Procedura przyznania bliższości dowodów:

    - rozstrzygnięcie, która ze stron proponuje przedstawienie lepszego dowodu. Prawo podawało hierarchię dowodów. Jeżeli obie strony przedstawiają dowód o tej samej wartości, wtedy pierwszeństwo ma strona wyższa stanowo. Jeżeli obie strony stanowo są równe przesądza o wyniku miejsce w procesie: pozwany jest bliższy dowodu.

    9.10.2 Środki dowodowe

    Środki dowodowe:

    1. Przyznanie się

    2. Przysięga strony

    3. Współprzysiężnicy

    4. Zeznania świadków

    5. Ordalia (sądy boże)

    6. Wstecz

    7. Wizja

    1. Przyznanie - uznany za najlepszy środek dowodowy, pozwalał na szybkie rozstrzygnięcie sporu. Z czasem środek ten przestał być tak ważny. Ktoś kto zabił człowieka w Warszawie mógł się przyznać, ukradł bułkę w Krakowie uzyskując w ten sposób cenne alibi.

    2. Przysięga strony - zaprzysiężenie zeznania stron - prawo określa kiedy to będzie dowód wystarczający. Sięga tradycji przedchrześcijańskich. Nie jest to zeznanie stron lecz rota, której treść ustala sędzia. W treść przysięgi wkomponowana jest wypowiedź dotycząca sporu. Oczyszczająca przysięga odrzuca oskarżenie a oskarżająca je wzmaga. Szczególną formą przysięgi była przysięga dla duchownych i monarchy. Przysięgali na ewangelię a świadczyli na krzyż. Do 1543 roku powstaje reguła, że tekst musi być przedstawiony w dokładny sposób. Zająknięcie jest podstawą odrzucenia dowodu. Dopuszczano, by zamiast przysięgi strona powoływała się na swoją wiarę. Poważna osoba składa zeznanie bez konieczności odwoływania się do przysięgi.

    3. Współprzysiężnicy - zainteresowany oraz odpowiednia liczba współprzysiężników (od 1 do 11). Współprzysiężnicy to nie świadkowie. Nie musieli uczestniczyć w zdarzeniu. Musieli złożyć przysięgę rotą o treści zbliżonej do roty składanej przez strony. Jest to ważne, bo nie zawsze istnieje odpowiednia ilość świadków zajścia. Dla poszczególnych roszczeń określa się ilość współprzysiężników.

    4. Zeznania świadków - jest to odrębny środek dowodowy wykształcony ze szczególnego rodzaju współprzysiężników, tych którzy byli przy zajściu. Dwa rodzaje świadków:

    - naoczni (ci co widzieli zajście)

    - dobierani - wyłącznie w celu uzupełnienia liczby świadków - są pozostałością po wpółprzysiężnikach kiedy prawo wymaga określoną liczbę świadków.

    1. Ordalia (sądy boże) - środek, którego stosowane było niezbędne, bo strony w niektórych sprawach nie miały wystarczających dowodów, a poza tym istniała wiata, że siły nadprzyrodzone mogą ingerować w życie ludzkie.

    Jednostronne - zaangażowana tylko jedna ze stron

    - próba wody zimnej i gorącej. Przy próbie zimnej wody związanego oskarżonego wrzucano do wody. Jak tonął to znaczy, że był niewinny. Przy próbie wody gorącej wrzucano przedmiot do wrzątku a oskarżony musiał go wydobyć.

    - próba żelaza - zainteresowany szedł trzy kroki po rozpalonym żelazie. Opatrywano oparzenia i jeśli się źle goiło to był winny.

    Dwustronne - zaangażowane obie strony

    - pojedynek sądowy - okładanie się bronią. Zazwyczaj był winny ten kto przegra.

    - stanie krzyżem - rozkładane ręce na boki, ten kto pierwszy opuści ten winny

    Od Soboru Laterańskiego zakaz uczestnictwa w ordaliach duchownych. Ordalia zanikają około XV wieku.

    1. Dokumenty - Pojawiają się od XII wieku, a rozpowszechniają w wieku XIII. Dokument od samego początku jest traktowany jako najlepszy środek dowodowy. Musi w nim być nienaruszona pieczęć i musi być nie skasowany. W XIV - XV wieku zaczęto się zajmować sprawdzaniem czy dany dokument jest prawdziwy. Zarzuty przeciw dokumentowi - nagana dokumentu. Np. ślady zniszczenia tekstu.

    2. Wstecz - wykorzystywany, gdy strona w trakcie postępowania powołuje się, że w sprawie toczonej wcześniej zapadło już orzeczenie. Sprawa ta miała związek z tą co teraz się prowadzi. Postępowanie wstecz - sąd wysyłał woźnego do sędziego, który miał sprawę, na którą powołuje się jedna ze stron, po czym składał z tego sprawozdanie. Strona zadowolona z wyroku opłacała memoriale (pamiętne). Od drugiej połowy XIV wieku „wstecz” nabiera innego charakteru, bo są księgi sądowe i wystarczy się do niech odwołać.

    3. Wizja - odnosi się do wskazywanych przez strony faktów. Np. strona wskazuje, że pobity ma takie i takie rany. Dokonywano ich wizji, zazwyczaj robił to woźny. To samo przy najściu domu prowadzono badanie uszkodzeń. Postępowanie to nie ma instytucji kontrdowodów.

    4. Jako środek dowodowy wprowadzono również obdukcję, czyli zbadanie ran.

    9.11 Wyrok

    Postępowanie powinno zakończyć się wyrokiem. Dawniej wyrokiem nazywano każde orzeczenie sądu wydane w trakcie sprawy (nie tylko finalne).

    Dzisiaj wyrok to orzeczenie dotyczące meritum sprawy.

    W kolegialnym składzie sądu funkcjonuje: figura kolegialna - zasada rozstrzygania większością głosów.

    Wyroki ogłaszane publicznie mają charakter ustny. Od XIII wieku istnieje możliwość zażądania wyroku na piśmie (początkowo tylko od sądów książęcych). Od połowy XIV wieku wyrok wpisywano do ksiąg wyroków - przed ogłoszeniem zostaje zapisany w księdze zwanej sententiones, a dopiero później ogłoszony. Miało to zapobiec zmianom tekstu wyroku w trakcie wpisywania. Następnie pisarz do tzw. księgi dekretów wpisuje pełen przebieg procesu i orzeczenie.

    9.11.1 Rodzaje wyroków i koszty postępowania

    I. podział:

    1. Wyroki stanowcze - orzeczenie rozstrzygające sprawę postawioną przed powoda (dotyczy meritum sprawy)

    2. Wyroki przedstanowcze - orzeczenia zapadające w trakcie procesu (rozstrzygnięcia dotyczące dylacji, bliższości dowodu)

    II. podział: ze względu na uwzględnienie

    1. Wyrok ewazyjny (ewazja) - odrzuca pretensje powoda

    2. Kondemnata: wyrok przyznający rację powodowi

    III. podział: kryterium obecności

    1. Wyrok oczny - oczywisty - wydany przy obecności obu stron

    2. Wyrok zaoczny - także zwany kondemnatą - gdy jedna ze stron jest nieobecna

    Koszty postępowania:

    - Generalnie ponosi jest strona zadowolona z rozstrzygnięcia.

    Obowiązuje także zasada, że każdy wyrok w toku postępowania wymaga opłaty wniesionej przez stronę zainteresowaną takim rozstrzygnięciem.

    Sądy nie orzekają o ty, kto pokrywa koszty pełnomocnika - odmiennie niż współcześnie.

    9.11.2 Zagadnienie prawomocności i środki przeciwko wyrokowi

    Kwestionowanie wyroku:

    Aby ograniczyć lub całkowicie zamknąć możliwość kwestionowania wyroków wprowadza się opłatę: tzw. pamiętne (memoriale). Po wniesieniu tej opłaty zamknięte są możliwości kwestionowania wyroków (klauzula wieczystego myślenia).

    Zasadę, że wyrok sądu jest ostateczny, wzmacnia klauzula wieczystego milczenia (perpetuum silentio) - przysięga milczenia: strona która przegrała przysięga nie wnosić sprawy ponownie. Poza tym prawomocność wymusza zakład - vadium. Zakłada opłaty za kwestionowanie wyroku.

    Wyroki zabezpieczone:

    1. Wyrok przedstanowczy był z reguły niekwestionowany, o ile nie miał decydującego wpływu na sprawę.

    2. Wyrok stanowczy - niezależnie od rozstrzygnięcia istnieją sposoby dodatkowego dociekania racji.

      1. instancja remisji - możliwość przekazania sprawy do bardziej kompetentnego sądu. Sąd robi to z własnej inicjatywy np. w przypadku sprawy, która nigdy wcześniej w sądzie tym nie była rozstrzygana. Może do niej dojść również na wniosek strony. Może mieć charakter zapytania - zalecenia wracają do sądu, który zajmował się sprawą, bądź tez może być sprawa całkowicie przekazana innemu sądowi - ten rozstrzyga sprawę. Jest to instytucja (remisja) umożliwiająca kontrolę sądu niższej instancji przez sąd wyższej instancji.

      2. Nagana sędziego - zarzut publiczny pod adresem sędziego. Musi być wniesiony zaraz po (przed wniesieniem pamiętnego). Zarzut ten dotyczy uczciwości sędziego. Skutkiem nagany jest przekazanie sprawy do innego sądu lub drugiemu składowi.

    Nagana powoduje zawieszenie wykonania wyroku. (Początkowo) także zawiesza to sędziego w swych działaniach. Rozpoczyna się wówczas proces dotyczący czci sędziego. Sędzia musi wykazać, że jest osobą uczciwą. Naganiający musi w postaci zakładu wnieść tzw. kocz - opłatę w postaci odpowiedniej do pozycji sędziego: lisie, wilcze lub kozie skóry.

    W XV wieku odchodzi się od tego. Wprowadza się formę pieniężną. Bez koczu nie ma postępowania naganiającego.

    Jeżeli sędzia wygra - wyrok w sprawie staje się orzeczeniem prawomocnym, zatrzymuje sędzia kocz i odzyskuje pozycję.

    Jeżeli przegra wyrok jest nieważny. Sprawa jest rozstrzygana ponownie. Sędzia traci cześć, posadę o oddaje podwójny kocz.

    W 1465 roku w statucie Korczyńskim wprowadzono pewne zmiany; zbyt wielu sędziów odsuwano od urzędu, toteż przegrywający sędzia zwraca podwójny kocz, płaci karę i nie może drugi raz sędziować w tej samej sprawie, ale pozostaje na urzędzie. Instytucję tą nazywano mocją.

    I naganę i mocję znosi się w 1523 roku. Wprowadza się apelację. Nie można było już kwestionować uczciwości sędziego, ale to spowodowało liczne nadużycia ze strony sędziów, toteż już w 1538 roku przywrócono mocję.

    W 1523 roku wprowadzono apelację jako podstawowy środek kontroli orzeczeń sądu niższej instancji - sąd wyższej instancji przeprowadza pełne postępowanie.

    Apelacja jest możliwa tylko od wyroków stanowczych.

    Apelację składa się do sędziego, który rozstrzygał w sprawie. Może on ją odrzucić, ale jest to podstawą do zastosowania mocji. Jeżeli ją przyjmie, sprawa kierowana jest do wyższej instancji i tam jest rozpatrywana od początku. Jednocześnie wniesienie apelacji wstrzymywało egzekucję wyroku. Apelacja nie mogła dotyczyć drobnych spraw. Strona apelująca musiała wnieść odpowiednią opłatę - w wysokości 3 grzywien.

    W sprawach apelacyjnych pierwszy termin jest rokiem zawitym. System apelacji rozwinięto, gdy wprowadzono Trybunał Koronny (1578 rok w Lublinie i Piotrkowie) oraz Trybunał Litewski. Sądy apelacyjne były sądami ostatniej instancji, a od ich wyroków nie było apelacji.

    Praktyka była nieco inna:

    - apelowano od orzeczeń Trybunału Koronnego, odwoływano się do Sądu Sejmowego, który funkcjonuje tylko jeden raz na 2 lata (czasami) co przedłuża sprawę.

    - wykształca się praktyka, że od orzeczenia Trybunału Koronnego odwołuje się do Trybunału Koronnego w nowym składzie (deputatów wybierano na roczną kadencję).

    Od 1775 roku pojawia się nowa możliwość kwestionowania wyroku. Pojawia się instytucja przypominająca kasację, pojawia się Rada Nieustająca - posiada ona uprawnienie do ponownego rozpatrzenia prawomocnie wydanego wyroku - rozpatruje ona czy orzeczenie było wydane zgodnie z prawem. Albo odrzuci ona sprawę, albo przekazuje do ponownego rozpatrzenia.

    Współczesną kasację wprowadza konstytucja Księstwa Warszawskiego od 1807 roku (Rada Stanu z uprawnieniami kasacyjnymi).

    GRAVAMEN - skarga na uciążliwość sędziego składana do wyższej instancji. Składa się ją na sędziego odmawiającego przyjęcia mocji lub apelacji. Odnosi się ona do procedury sądowej, a nie do wyroku.

    1. Restitutio ad integrum - wznowienie postępowania w przypadku ujawnienia nowych dowodów, nieznanych dotychczas. Strona może występować z wnioskiem, by sąd wrócił do sprawy: od 1726 roku możliwe jest nawet od ostatecznego orzeczenia Trybunału Koronnego.

    2. Mala ap rentum - źle uzyskany wyrok przez stronę zadowoloną - środek prawny przeciwko wyrokowi zaocznemu, wyrok uzyskany w podstępny sposób.

    9.12 Wykonanie wyroku

    9.12.1 Warunki egzekucji

    Strona może podporządkować się wydanemu wyrokowi. Gdy strona nie podporządkowuje się wyrokowi rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne np. egzekucja osobista (przekazanie przegranego wygranemu). Przymusowa egzekucja majątkowa jest formą przemocy, by zmusić do podporządkowania się wyrokowi.

    W postępowaniu kurnym - egzekucja na osobie

    W postępowaniu cywilnym - egzekucja na majątku

    9.12.2 Egzekucja majątkowa przed 1523 r.

    W prawie ziemskim wykształciła się inna egzekucja o charakterze „dobrowolnym”. Polegała ona na tym, że na prowadzenie egzekucji wymagana jest zgoda strony przeciwko, której ma być wykonana.

    Najpierw odbywa się egzekucja ruchomości („ciąża” - ciążenie). Dotknięty może czterokrotnie odrzucić egzekucję, za każdym razem sad wyznacza karę trzech grzywien. Po czterech próbach ciążenia, egzekucja obejmuje nieruchomość. Dłużnik może znowu spowodować odbicie intromisji (egzekucja; znów może to zrobić 4 razy).

    9.12.3 Egzekucja majątkowa po 1523 r.

    Egzekucja starościńska 0 Na gruncie zjawia się urzędnik, próbuje on trzykrotnie dokonać egzekucji (3 grzywny kary jw.). Jeżeli i to nie skutkuje, dochodzi do rumacji - usunięcia z nieruchomości. Jeżeli ten na kogo majątku dokonujemy egzekucji stawia opór, starosta ogłasza pospolite ruszenie szlachty. Problem egzekucji był jednym z największych w prawie ziemskim. Wymiar sprawiedliwości był często bezsilny. Jeżeli jednak dochodziło do egzekucji i odbierano dobra miało to zmusić do poddania się wyrokowi. Gdy skazany wykonał wyrok (zapłacił Karę) to „stado” zwracano mu.

    Historia Państwa i Prawa polskiego

    1



    Wyszukiwarka